«Здравствуйте. Меня зовут Олег П. Если наследники не хотят вступать в наследство, вправе ли нотариус распределить
их долю другим наследникам?».
Отвечает ведущий специалист –
эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Липецкой области Мухина Татьяна Васильевна.
Коротко: главное
- Нотариус не распределяет доли. У него нет полномочия «назначить», кому достанется имущество. Свидетельство о праве на наследство выдаётся только наследникам, принявшим наследство, и только по их заявлению (ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 1 ст. 1162 ГК РФ).
- Если наследник действительно ничего не сделал — не подал заявление и не совершил действий по фактическому принятию, — наследство он просто не приобретает (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Его часть в силу закона прирастает к долям принявших наследство (ст. 1161 ГК РФ, п. 47 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9). Нотариус лишь учитывает это при расчёте долей.
- Если наследник считается фактически принявшим наследство (например, есть документы о совместной регистрации с наследодателем), нотариус не вправе исключить его долю и пересчитать доли остальных. Здесь нужны либо его собственное заявление, либо судебный акт.
- «Прописка» сама по себе наследством не является. Конституционный Суд РФ в постановлении от 27.05.2024 № 25-П прямо указал: регистрационный учёт не подменяет установленные законом способы принятия наследства. Но при определённых условиях регистрация может учитываться судом в совокупности с другими доказательствами.
- Способов «выйти из наследства» три: заявление о несовершении действий по фактическому принятию, нотариальный отказ от наследства, суд.
- Если свидетельства уже выданы, суд — не единственный путь. Достаточно заявления самого «фактического» наследника нотариусу (п. 52 Регламента, п. 37 постановления Пленума ВС РФ № 9) либо его нотариального отказа от наследства — и нотариус применит приращение. А вот правила ст. 1155 ГК РФ здесь не работают: они рассчитаны на обратную ситуацию — когда пропустивший срок наследник сам хочет войти в наследство.
Нотариус не вправе по своему усмотрению распределить долю наследника, который не оформил отказ от наследства и не признан не принявшим его. Полномочие нотариуса — проверить установленный законом объём информации и выдать свидетельство о праве на наследство тем, кто наследство принял. Дальше возможны четыре сценария.
Ситуация | Что происходит с долей | Что делает нотариус | Основание |
Наследник не подал заявление и не совершил действий по фактическому принятию | Наследство не приобретается; часть прирастает к долям принявших наследников | Выдаёт свидетельства принявшим наследникам с учётом приращения | п. 1 ст. 1152, ст. 1161 ГК РФ; п. 47 ПП ВС РФ № 9 |
Наследник считается фактически принявшим (есть документы по п. 52 Регламента) | Доля за ним сохраняется, приращение не применяется | Выдаёт свидетельства обратившимся наследникам в причитающихся им долях; доля «фактического» наследника остаётся неоформленной | п. 52 Регламента; ст. 71 Основ |
«Фактический» наследник сам подал заявление о несовершении им действий по фактическому принятию либо оформил отказ | Он признаётся отпавшим; применяется приращение | Учитывает приращение при выдаче свидетельства | п. 52 Регламента; п. 37 ПП ВС РФ № 9; ст. 1157–1159, 1161 ГК РФ |
Есть спор о том, принял наследник наследство или нет | Доля «заморожена» до разрешения спора | Отлагает совершение нотариального действия (не более чем на месяц) либо отказывает в его совершении; отказ обжалуется | ст. 41, 48, 49 Основ; ч. 3 ст. 263 ГПК РФ |
Отсюда — точная формулировка ответа Олегу П.:
Нотариус не «распределяет» долю, а констатирует круг наследников, принявших наследство, и выдаёт им свидетельства в причитающихся долях. Если наследник наследство не принял — его часть переходит к остальным в порядке приращения наследственных долей автоматически, в силу ст. 1161 ГК РФ. Если наследник считается фактически принявшим, перераспределить его долю можно только при наличии его собственного заявления (о несовершении действий по фактическому принятию либо об отказе от наследства) либо судебного акта.
Что закон считает фактическим принятием наследства
Пункт 2 статьи 1153 ГК РФ устанавливает опровержимую презумпцию: признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Пункт 36 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 расширяет этот перечень. К таким действиям, в частности, могут относиться: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нём на день открытия наследства (в том числе без регистрации по месту жительства или месту пребывания), обработка земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, оплата коммунальных услуг и страховых платежей, возмещение за счёт наследственного имущества расходов по ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Действия могут быть совершены как самим наследником, так и другими лицами по его поручению — но обязательно в течение срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Что фактическим принятием не является:
наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, — само по себе;
получение компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение.
Для подтверждения могут представляться справка о совместном проживании с наследодателем, квитанции об уплате налога и коммунальных платежей, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, договор подряда на ремонтные работы и подобные документы.
«Прописка» — не наследство: позиция Конституционного Суда
Согласно пункту 52 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, информацию о фактическом принятии наследства нотариус устанавливает на основании документов, подтверждающих совершение наследником соответствующих действий, — например, документов органов регистрационного учёта о регистрации по месту жительства или месту пребывания, органов местного самоуправления либо управляющей организации и иных документов, подтверждающих совместное проживание наследника с наследодателем на момент открытия наследства, — если такой наследник не сообщает в заявлении о несовершении им действий по фактическому принятию наследства, а также на основании судебного акта.
То есть сама норма содержит «клапан»: регистрация учитывается ровно до тех пор, пока наследник не заявил обратное.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 27.05.2024 № 25-П (дело о проверке конституционности п. 1 ст. 1152 и п. 2 ст. 1153 ГК РФ по жалобе гражданина Д. В. Простякова) сформулировал правовую позицию, которая работает в обе стороны:
сам по себе факт регистрации или её отсутствия не порождает для гражданина прав и обязанностей; регистрационный учёт — способ учёта жителей и не подменяет установленные законом способы принятия наследства;
однако если регистрация по месту жительства сохранялась после истечения шестимесячного срока вплоть до возникновения спора о статусе жилого помещения как выморочного имущества, и из обстоятельств дела следует, что гражданин исходил из сохранения своих прав и не совершал действий, явно свидетельствующих об отказе от наследства, — наличие регистрации может в совокупности с другими доказательствами свидетельствовать о намерении владеть и пользоваться этим помещением;
суд обязан установить, было ли совершено хотя бы одно действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства; при затруднительности представления доказательств суд вправе предложить сторонам представить дополнительные, а в необходимых случаях — истребовать их сам.
Отдельно КС РФ оговорил обратную ситуацию: гражданин, который не принимал наследство, избегая исполнения обязательств перед кредиторами наследодателя или своими собственными, а впоследствии решил оформить права, действует с признаками несправедливости и на правовую защиту рассчитывать не может.
Практический вывод. Регистрация по одному адресу с наследодателем — сильное, но опровержимое доказательство. Ни нотариус, ни суд не обязаны считать такого наследника принявшим наследство «автоматически», если из представленных материалов следует, что он фактически не проживал в жилом помещении и не совершал иных юридически значимых действий.
Три законных способа «снять» долю
Способ первый. Заявление о несовершении действий по фактическому принятию
Прямо предусмотрено пунктом 52 Регламента. Наследник обращается к нотариусу по месту открытия наследства и сообщает, что действий по фактическому принятию он не совершал. К заявлению целесообразно приложить документы: сведения о фактическом проживании по другому адресу, справку о регистрации, документы об отсутствии платежей за жилое помещение с его стороны.
Срок для такого заявления законом специально не ограничен. Пункт 37 постановления Пленума ВС РФ № 9 указывает: наследник, совершивший действия, которые могли бы свидетельствовать о принятии наследства, но не для его приобретения, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе по истечении срока принятия наследства, представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд.
Способ второй. Отказ от наследства
Это отдельная процедура, регулируемая статьями 1157–1159 ГК РФ. Ключевые правила:
отказ совершается подачей заявления нотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ); если заявление подаётся не лично, подпись должна быть засвидетельствована;
отказаться можно в течение срока, установленного для принятия наследства (шесть месяцев), в том числе если наследник уже принял наследство (п. 2 ст. 1157 ГК РФ);
по истечении этого срока суд может признать наследника, совершившего действия по фактическому принятию, отказавшимся от наследства — но только если причины пропуска будут признаны уважительными (абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ, п. 43 постановления Пленума ВС РФ № 9);
отказ не может быть впоследствии изменён или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ);
отказ от части наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК РФ);
отказ несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина возможен только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
Отказ «в пользу» конкретных наследников возможен по правилам ст. 1158 ГК РФ — и тогда приращения долей не происходит, доля переходит указанному лицу.
Способ третий. Суд
Пункт 37 постановления Пленума ВС РФ № 9 предусматривает обращение в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства. Процедурно это возможно в двух формах:
- особое производство — если спора о праве нет (п. 9, 10 ч. 2 ст. 264, ст. 265 ГПК РФ). Суд устанавливает факт, имеющий юридическое значение, при условии, что заявитель лишён возможности получить документы иным способом;
- исковое производство — если есть спор о праве (абз. 5 п. 36, п. 37 постановления Пленума ВС РФ № 9; ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). В этом случае заявление, поданное в порядке особого производства, оставляется без рассмотрения с разъяснением права на иск.
На практике суды нередко приходят к выводу, что установление факта непринятия наследства напрямую затрагивает права на наследственное имущество и потому требует искового порядка. Факт непринятия наследства может быть установлен и после смерти такого наследника — по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).
Приращение долей: как именно пересчитывается наследство
Если наследник отпал, применяется статья 1161 ГК РФ. Условия, при которых приращение работает, разъяснены в пункте 47 постановления Пленума ВС РФ № 9:
1. наследник отпал по основаниям, исчерпывающим образом перечисленным в п. 1 ст. 1161 ГК РФ: не принял наследство; отказался от него, не указав, что отказывается в пользу другого наследника; не имеет права наследовать; отстранён от наследования как недостойный (ст. 1117 ГК РФ); завещание недействительно. Смерть наследника до открытия наследства к этим основаниям не относится;
2. имеется незавещанное наследственное имущество (завещание отсутствует, охватывает лишь часть имущества или недействительно, в том числе частично) и завещателем не подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).
Кому переходит доля:
по общему правилу — наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям;
если наследодатель завещал всё имущество назначенным им наследникам — остальным наследникам по завещанию, пропорционально их долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ);
если отпавшему наследнику подназначен наследник, приращение не применяется вообще (п. 2 ст. 1161 ГК РФ).
Обратите внимание: приращение происходит автоматически, в силу закона. Никакого решения нотариуса о «перераспределении» не требуется — он лишь определяет доли принявших наследство лиц и фиксирует их в свидетельстве. Именно поэтому формулировка «нотариус распределит долю» юридически некорректна.
Пример. Наследодателя пережили три сына, завещания нет. Один из них ни заявления нотариусу не подавал, ни действий по фактическому принятию не совершал, с наследодателем не проживал. По истечении шести месяцев двое принявших наследство получают не по 1/3, а по 1/2 доли в квартире. Третий наследство не приобрёл (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).
Отдельно — о постановлении КС РФ от 27.03.2025 № 14-П
В 2025 году Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу гражданина В. Г. Грязнухина на пункт 1 статьи 1161 ГК РФ. Речь шла о другой ситуации: один из наследников по завещанию умер до открытия наследства, а завещание распределяло всё имущество между несколькими наследниками с указанием долей.
КС РФ подтвердил: правила приращения применяются только к наследникам, призванным к наследованию, поэтому случая смерти наследника до открытия наследства они не охватывают. В общем случае предназначавшаяся такому наследнику часть наследства наследуется наследниками завещателя по закону, если ему не был подназначен наследник.
Одновременно Суд выявил исключение: толкование завещания как исключающего приращение долей оставшихся наследников по завещанию при отсутствии у завещателя наследников по закону (или когда таковые наследство не приняли) не соответствует предполагаемой воле наследодателя, если он явно не выразил её в завещании. Следовательно, в такой ситуации отпадение одного из наследников по завещанию влечёт увеличение долей остальных наследников из определённого завещателем круга, если завещанием приращение долей прямо не запрещено. Норма признана соответствующей Конституции РФ в этом конституционно-правовом смысле.
К теме «не вступившего» наследника это постановление относится лишь косвенно — но оно полезно, чтобы понимать границы института приращения.
Что делать, если свидетельства уже выданы
Здесь важно не смешивать разные механизмы. Типичная практическая ошибка — попытка применить к «молчащему» наследнику правила статьи 1155 ГК РФ: они работают в противоположную сторону (когда наследник сам хочет принять наследство после пропуска срока). Разберём ситуации по порядку.
Ситуация А. Доля осталась неоформленной
Нотариус выдал свидетельства только обратившимся наследникам — в их долях, а доля наследника, который считается фактически принявшим наследство, осталась неоформленной. Именно это в разъяснении Управления названо «свидетельством с учётом открытой доли потенциального наследника» — формулировка внеправовая, но смысл такой.
Само по себе это ничего не нарушает: свидетельство выдаётся по заявлению наследника, принявшего наследство (п. 1 ст. 1162 ГК РФ; ст. 70, 71 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 13.1 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19, в ред. от 28.07.2025). Пока статус «фактического» наследника не определён, приращение не применяется и доли остальных остаются уменьшенными. Задача — определить этот статус одним из двух способов ниже.
Ситуация Б. Внесудебный путь: наследник согласен
Самый быстрый и дешёвый вариант. Наследник подаёт нотариусу по месту открытия наследства:
- заявление о несовершении им действий по фактическому принятию наследства — прямо предусмотрено п. 52 Регламента; по смыслу п. 37 постановления Пленума ВС РФ № 9 доказывать отсутствие намерения принять наследство можно в том числе по истечении шестимесячного срока; либо
- заявление об отказе от наследства (ст. 1157, 1159 ГК РФ) — если шестимесячный срок ещё не истёк.
После этого он признаётся отпавшим, нотариус применяет приращение (ст. 1161 ГК РФ) и выдаёт остальным наследникам свидетельства на увеличенные доли. Судебного акта не требуется.
Ситуация В. Судебный путь: согласия нет, наследник уклоняется или его местонахождение неизвестно
Заинтересованные наследники обращаются в суд:
- при отсутствии спора о праве — с заявлением об установлении факта непринятия наследства в порядке особого производства (п. 37 постановления Пленума ВС РФ № 9; п. 9, 10 ч. 2 ст. 264, ст. 265 ГПК РФ);
- при наличии спора о праве — с иском о признании наследника не принявшим наследство, о признании недействительными ранее выданных свидетельств о праве на наследство и о признании права собственности в увеличенных долях (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). Заявления об установлении факта непринятия наследства суды нередко оставляют без рассмотрения именно потому, что результат напрямую затрагивает права на наследственное имущество.
Практический совет. Требования о недействительности ранее выданных свидетельств и о признании права собственности в новых долях заявляйте сразу, в одном процессе. Если ограничиться только установлением факта, есть риск получить решение, которое не закрывает вопрос о долях, и идти в суд второй раз.
После вступления решения суда в законную силу судебный акт служит нотариусу самостоятельным основанием установить соответствующие обстоятельства (п. 52 Регламента прямо называет судебный акт в числе таких оснований), и наследники получают свидетельства на увеличенные доли. В отношении недвижимости вступившее в силу решение суда — самостоятельное основание для государственной регистрации права.
Ситуация Г. Правила ст. 1155 ГК РФ — другой сценарий, не путать
Статья 1155 ГК РФ регулирует обратную ситуацию: наследник пропустил срок, но сам хочет принять наследство.
- п. 1 — суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другим уважительным причинам и обратился в суд в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали. В этом случае суд сам определяет доли всех наследников, а ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
- п. 2 — суд не нужен: при письменном согласии всех остальных наследников, принявших наследство, нотариус аннулирует ранее выданное свидетельство и выдаёт новое. Если подписи даются не в присутствии нотариуса, они должны быть засвидетельствованы. Если право уже зарегистрировано в ЕГРН, постановление нотариуса об аннулировании и новое свидетельство являются основанием для внесения изменений в запись о государственной регистрации.
К задаче «снять» долю незаинтересованного наследника эти правила неприменимы — они срабатывают только при активной воле самого наследника принять наследство. Более того, для тех, кто уже получил свидетельства с учётом приращения, статья 1155 ГК РФ — это встречный риск: «молчавший» наследник впоследствии может попытаться войти в наследство и пересчитать доли.
Ситуация Д. Обнаружено имущество, на которое свидетельство не выдавалось
Выдаётся дополнительное свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК РФ).
Риски, о которых стоит помнить
Выморочное имущество. Если в результате всех перипетий наследство никто не примет, имущество умершего признаётся выморочным (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). Жилое помещение, земельный участок и расположенные на нём объекты переходят в собственность муниципального образования (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — субъекта РФ), остальное — в собственность Российской Федерации. Дело Простякова, дошедшее до Конституционного Суда, началось именно с встречного иска Департамента городского имущества города Москвы о признании квартиры выморочной и о выселении зарегистрированного в ней гражданина. Принятие выморочного имущества не требует акта принятия (п. 1 ст. 1152, п. 50 постановления Пленума ВС РФ № 9).
Долги наследодателя. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но в пределах стоимости перешедшего к каждому имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). Совершившие действия по фактическому принятию отвечают в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества (п. 60 постановления Пленума ВС РФ № 9). Приращение доли означает и увеличение объёма такой ответственности — это стоит взвесить до обращения в суд.
Несовершеннолетние и недееспособные наследники. Отказ от наследства за них возможен только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ). В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2025), утверждённом Президиумом ВС РФ 18.06.2025 (п. 3), сформулирована позиция: несовершеннолетнего наследника нельзя признать фактически принявшим наследство без учёта поведения его законного представителя и мнения органа опеки и попечительства. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила судебные акты, возложившие на несовершеннолетнюю ответственность по долгам наследодателя, поскольку её законный представитель в установленный срок подал нотариусу заявление об отказе от наследства, а орган опеки дал на это согласие.
Злоупотребление правом. И «молчание» наследника, и попытка оформить наследство спустя годы после сознательного уклонения от него могут быть оценены судом по ст. 10 ГК РФ — с отказом в защите права.
Что реально проверяют суды: верифицируемая практика
Вместо обезличенных примеров — акты, которые можно проверить по официальным источникам.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 01.10.2024 № 5-КГ24-99-К2. Верховный Суд отменил постановления апелляции и кассации и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. Ключевые выводы: принятие наследства подачей заявления нотариусу не имеет приоритета перед фактическим принятием, которое признаётся состоявшимся с момента совершения юридически значимых действий; требования об установлении факта принятия наследства могут быть заявлены и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, а п. 1 ст. 1155 ГК РФ (восстановление срока) к ним неприменим; суды обязаны учитывать всю совокупность обстоятельств, включая состояние здоровья наследника, его проживание в спорном помещении и несение расходов на содержание всей квартиры, а не только своей доли.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2024 № 25-П. Правовая позиция о значении регистрации по месту жительства — см. раздел 4.
Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2025), утв. Президиумом ВС РФ 18.06.2025, п. 3. Позиция о несовершеннолетнем наследнике и роли органа опеки.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2025 № 14-П. Конституционно-правовой смысл п. 1 ст. 1161 ГК РФ — см. раздел 6.
Чек-лист для наследников, которые хотят получить «чужую» долю
1. Установите факты. Подавал ли потенциальный наследник заявление нотариусу? Это видно из наследственного дела; наличие дела проверяется в открытом сервисе Федеральной нотариальной палаты «Поиск наследственных дел».
2. Проверьте срок. Шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Свидетельство выдаётся по истечении этого срока, а до истечения — только если у нотариуса есть достоверные данные об отсутствии иных наследников (ст. 1163 ГК РФ).
3. Если наследник ничего не совершал — настаивайте на применении приращения (ст. 1161 ГК РФ) и выдаче свидетельства на увеличенную долю. При отказе нотариуса требуйте постановление об отказе в совершении нотариального действия и обжалуйте его в суде (ст. 48, 49 Основ законодательства РФ о нотариате); при необходимости нотариус отлагает совершение действия на срок до одного месяца (ст. 41 Основ).
4. Если есть документы о совместной регистрации — сначала попытайтесь получить от наследника заявление о несовершении действий по фактическому принятию (п. 52 Регламента) либо нотариальный отказ (ст. 1157, 1159 ГК РФ). Это самый быстрый и дешёвый путь.
5. Если связаться не удаётся или наследник отказывается — идите в суд (см. раздел 7, ситуация В): при отсутствии спора о праве — заявление об установлении факта непринятия наследства, при наличии спора — иск с требованиями о признании недействительными ранее выданных свидетельств и о признании права собственности в увеличенных долях. Доказательства непринятия: сведения о фактическом проживании по другому адресу, отсутствие платежей за жилое помещение и коммунальные услуги с его стороны, отсутствие распоряжения имуществом, свидетельские показания, переписка.
6. Считайте не только активы. Приращение доли увеличивает и ответственность по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ), а также влечёт уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства (гл. 25.3 НК РФ).
Чек-лист для «зарегистрированного» наследника, которому наследство не нужно
1. До истечения шести месяцев — подайте нотариусу заявление об отказе от наследства (ст. 1157, 1159 ГК РФ). Помните: отказ необратим и не может быть частичным.
2. Если срок истёк — подайте нотариусу заявление о несовершении вами действий по фактическому принятию наследства с приложением доказательств (п. 52 Регламента, п. 37 постановления Пленума ВС РФ № 9).
3. Если нотариус документы не принимает — обращайтесь в суд: с заявлением об установлении факта непринятия наследства, а при наличии спора о праве — с иском. После истечения шестимесячного срока суд может признать вас отказавшимся от наследства только при уважительности причин пропуска (абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ).
4. Не «исчезайте» молча. Пока нотариус считает вас принявшим наследство, ваша доля не прирастает к остальным, оформление наследства для всей семьи блокируется, а в перспективе возможен иск о взыскании долгов наследодателя в пределах стоимости причитающегося вам имущества.
Справочно: правовая база
Гражданский кодекс РФ: ст. 1112, 1117, 1121, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1174, 1175.
Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (ред. от 04.08.2026): ст. 15, 16, 41, 48, 49, 70, 71, 72, 73, 75.
Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, утв. решением Правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17 и приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156 (в ред. приказа Минюста России от 22.08.2025 № 204): п. 51, 52.
Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (с изм., внесёнными постановлением Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10): п. 35–37, 43, 47, 48, 50, 60.
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19 (в ред. от 28.07.2025): раздел 13.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2024 № 25-П.
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2025 № 14-П.
Обзор судебной практики ВС РФ № 2 (2025), утв. Президиумом ВС РФ 18.06.2025, п. 3.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 01.10.2024 № 5-КГ24-99-К2.
ГПК РФ: ч. 3 ст. 263, п. 9, 10 ч. 2 ст. 264, ст. 265.
Налоговый кодекс РФ: гл. 25.3 (государственная пошлина за совершение нотариальных действий).
Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Липецкой области Мухина Т.В.




















